§3. Основания уголовной ответственности
Проблема основания уголовной ответственности является центральной для уголовного права любого государства. Что касается формулировки основания уголовной ответственности, то все суждения можно сгруппировать следующим образом:
- основанием уголовной ответственности является факт совершения преступления 1 ;
- основанием уголовной ответственности является виновность лица в совершении преступления, понимаемая шире, чем субъективная сторона состава преступления, которая рассматривалась лишь в качестве одного из условий ответственности (Б.С. Никифоров) 2 ;
- основанием уголовной ответственности является установление состава преступления в действиях лица (С.Г. Келина) 3 .
УК РФ 1996 г. сформулировал основание уголовной ответственности в ст. 8 УК следующим образом: «Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Помещение этой нормы в число принципов Уголовного кодекса существенно повышает ранг и значение данного законоположения.
Из данного понятия можно выделить два основания:
- фактическое – совершение деяния (юридический факт, требующий уголовно-правовой оценки);
- юридическое – содержание в совершенном деянии признаков состава преступления, предусмотренного действующим уголовным законодательством.
Тема 4. Понятие преступления
1. Понятие и признаки преступления.
2. Малозначительность деяния.
3. Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация.
4. Разграничение преступлений и иных правонарушений.
5. Классификация преступлений.
§1. Понятие и признаки преступления
Преступление по «Русской Правде» определялось не как нарушение закона или княжеской воли, а как «обида», то есть причинение морального или материального ущерба лицу или группе лиц, уголовное правонарушение не отграничивалось в законе от гражданско-правового. Отсюда и наказание за изнасилование – денежный штраф (вира), размер которого возрастал при покушении на преступление лица привилегированного слоя населения.
Понятие преступления отвечает на вопрос о том, какие поступки людей и почему запрещены законом под угрозой наказания. В самом общем виде преступление может быть определено как деяние, запрещенное законом под угрозой уголовного наказания.
Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.
Понятие преступления как правовое явление может быть раскрыто только через совокупность объективных и субъективных признаков, его характеризующих.
Объективными признаками преступления являются:
Общественная опасность (материальный признак преступления) – это объективное свойство деяния причинять вред или создавать угрозу причинения вреда личности, обществу или государству (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Она определяется прежде всего тем, что преступление посягает на важнейшие социальные ценности, провозглашенные и гарантируемые Конституцией РФ. В ч. 1 ст. 2 УК РФ перечислены те основные объекты, которым преступления наносят или могут нанести вред. Таковы права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества.
Общественная опасность зависит от конкретного объекта, характера и интенсивности посягательства, размера причиненного вреда, личности виновного, содержания вины и других обстоятельств. Отсутствие общественной опасности исключает признание деяния преступлением.
Противоправность (формальный признак преступления, то есть юридическая форма выражения общественной опасности деяния) – это запрещенность общественно опасного деяния действующим уголовным законом (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Этот запрет обращен к гражданам в особой форме: называя и раскрывая состав преступлений, законодатель запрещает их совершение под страхом применения наказания.
Наказуемость – свойство виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного действующим уголовным законом, влечь за собой применение установленного вида и размера наказания, а также иные меры уголовно-правового характера (ч. 2 ст. 2 , ч. 1 ст. 14 УК РФ). Исходя из принципов справедливости (ст. 6), гуманизма (ст. 7 УК РФ) и индивидуализации наказания уголовный закон предусматривает ряд оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания (разд. 4 УК РФ). Но это не меняет общего положения, о том, что преступление – деяние, которое влечет за собой наказание.
Содержание субъективных признаков преступления.
Виновность – совершение общественно опасного деяния, запрещенного действующим уголовным законом, признается преступлением только в том случае, если оно совершено виновно, то есть умышленно или по неосторожности (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Ряд авторов (А.А. Пионтковский, М.П. Карпушин, В.И. Курляндский, Н.Ф. Кузнецова, А.И. Марцев) к субъективным признакам преступления относят вменяемость и достижение лицом возраста уголовной ответственности 1 .
В зависимости от описания преступления и его признаков в уголовном законе выделяются три типа его определений: формальное, материальное и материально-формальное.
Формальное – это точное определение, в котором содержится признак противоправности и отсутствует признак общественной опасности. В подобном определении под преступлением понимается деяние, запрещенное уголовным законом под страхом наказания. В этой дефиниции реализуется известная еще римскому праву формула: «Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege» («Нет преступления, нет наказания без указания в законе»). Впервые в истории уголовного права определение преступления дал французский УК 1791 г.: «Преступление – это деяние, наказуемое по действующему уголовному закону». В Военно-уголовном уставе 1839 г. было сформулировано одно из первых в отечественном законодательстве определений преступления вообще, в том числе и воинского. Статья 1 Военно-уголовного устава гласила: «Всякое деяние, запрещенное военно-уголовными законами под страхом наказания, есть преступление».
В Российском уголовном уложении 1903 г. «преступлением признавалось деяние, воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания» (ст. 1 гл. 1 Уложения). В современных УК иностранных государств чаще всего указывается на один признак – запрещенность деяния уголовным законом. Так, в ст. 111-3 УК Франции говорится: «Никто не может быть подвергнут наказанию за преступление или проступок, признаки которых не определены законом».
К недостаткам формального определения относят то, что оно не выражает социальной сущности преступления, так как не имеет указания на его основной материальный признак – общественную опасность деяния интересам личности, общества и государства.
Материальное – это определение преступления, в котором указывается только на общественную опасность деяния и отсутствует признак противоправности. Такое определение содержалось, в частности, в УК РСФСР 1922 г., в ст. 6 которого преступлением признавалось «всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя, правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период». Материальный подход к пониманию преступного поведения заложен также в § 105 УК штата Нью-Йорк, в котором деяние, объявляемое преступным, характеризуется как такое деяние, которое «неоправданно и неизвинительно причиняет или угрожает причинить существенный вред индивидуальным или публичным интересам».
Главным недостатком материального определения преступления являлось отсутствие указаний на формальный признак преступления – предусмотренность деяния уголовным законом. Данное обстоятельство имело под собой объективные предпосылки – наличие в уголовном праве института аналогии. Он предусматривал возможность привлечения к уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, прямо не предусмотренного уголовным законом, что позволяло восполнять пробелы законодательства в условиях быстро меняющейся действительности. Однако такое положение вещей существенным образом противоречит принципу законности.
Материально-формальное определение закрепляет два основных признака: общественную опасность и противоправность. Такое понятие преступления включал УК РСФСР 1960 г. (ст. 7): «Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом».
Современное российское уголовное законодательство выделило еще два признака преступления: виновность и противоправность.
Таким образом, ч. 1 ст. 14 УК РФ содержит материально-формальное определение: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Для того чтобы уяснить социальную природу преступления, необходимо на основании учения о категориях диалектики выяснить сущность, содержание и форму этого правового явления.
Сущность преступления состоит в общественной опасности посягательства, поскольку именно общественная опасность выделяет преступление в ряду иных правонарушений. «Сущностью преступления не может быть ни само посягательство, ни просто причинение вреда общественным отношениям, так как эти характеристики преступления не выявляют ничего специфического в данном виде правонарушения и не являются научной абстракцией» 1 .
Содержание преступления в самом общем плане состоит в причинении ущерба общественным отношениям. Так как всякое содержание есть, во-первых, совокупность определенных элементов, а во-вторых, взаимодействие этих элементов с внешней средой, содержание преступления может быть конкретизировано следующим образом. Поведение, облеченное в определенную форму, это воздействие на общественные отношения, это причинение общественным отношениям ущерба или постановка их под угрозу причинения ущерба.
Поскольку преступление представляет собой социально-правовое явление, форма этого явления двояка. Формой преступления как социального явления выступает форма преступного поведения: действие или бездействие. Только в такой форме возможно преступное посягательство, только таким способом возможно причинение ущерба общественным отношениям или поставление общественных отношений под угрозу причинения им ущерба.
Формой же преступления как правового явления в соответствии со ст. 8 УК РФ выступает состав преступления. Преступление в объективной реальности всегда конкретно – это какое-либо определенное преступление, предусмотренное уголовным законодательством. Весь массив преступлений, содержащихся в Уголовном кодексе РФ, условно можно подразделить на преступления, имеющие место быть во все времена и у всех народов (убийство, половые преступления, причинение вреда здоровью, клевета, хищение и т.д.) и «временные» преступления, появление которых в уголовном законодательстве или исключение из него обусловлено изменением политической, экономической, социальной ситуации, а порой и причинами субъективного характера. К числу «вечных» преступлений относится большинство из предусмотренных разделом VII УК РФ.
Понятие преступления неотделимо от понятия преступности и тесно с ним взаимосвязано.
Преступность – массовое общественно опасное и уголовно противоправное явление, складывающееся из совокупности преступлений, совершенных на конкретной территории за определенный промежуток времени, а также лиц, их совершивших, образующих систему 1 .
По сравнению с преступлением, которое характеризуется рассмотренными выше признаками, преступность как системное социально-правовое явление характеризуется количественными (объем, уровень, интенсивность, динамика) и количественно-качественными (структура, латентность, территориальное распределение) свойствами.